105. Article — visupirms interpretējams kopsakarā ar ECTK Pirmā
protokola 1. pantu (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2002. gada 20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-01-03
secinājumu daļu un 2007. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr.
2006-38-03 10. punktu).
ECTK Pirmā protokola 1. pants paredz:
"Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz
īpašumu. Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas
notiek sabiedrības interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu
un atbilst vispārējiem starptautisko tiesību principiem.
Minētie nosacījumi nekādā veidā nedrīkst ierobežot valsts
tiesības izdot tādus likumus, kādus tā uzskata par
nepieciešamiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanu saskaņā ar
vispārējām interesēm vai lai nodrošinātu nodokļu vai citu
maksājumu vai sodu samaksu."
Satversmes tiesa jau iepriekš ir norādījusi, ka atbilstoši ECT
praksei šis pants ietver trīs atsevišķas normas: pirmkārt, panta
pirmais teikums paredz tiesības netraucēti baudīt īpašuma
tiesības, otrkārt, panta otrais teikums nosaka īpašuma patvaļīgas
atņemšanas aizliegumu un īpašuma atņemšanas nosacījumus, un,
treškārt, panta otrajā daļā atzīts, ka valstij ir tiesības
kontrolēt īpašuma izmantošanu saskaņā ar vispārējām interesēm.
Interpretējot Satversmes 105. pantu kopsakarā ar minēto ECTK
normu, Satversmes tiesa ir secinājusi, ka arī Satversmes 105.
pants paredz gan īpašuma tiesību netraucētu īstenošanu, gan arī
valsts tiesības sabiedrības interesēs ierobežot īpašuma
izmantošanu (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2002.
gada 20. maija sprieduma lietā Nr.2002-01-03 secinājumu
daļu).
5.2. ECT praksē ir nostiprināta atziņa, ka jēdzienam
"īpašums" ECTK Pirmā protokola 1. panta izpratnē ir patstāvīga
nozīme. "Īpašums" var būt vai nu "eksistējošs īpašums", vai
līdzekļi, ieskaitot prasījumus, attiecībā uz kuriem pieteicējs
var pamatot, ka tam ir vismaz tiesiska paļāvība uz efektīvu
īpašuma tiesību iegūšanu. ECT arī secinājusi, ka uzņēmuma
tiesības prasīt PVN priekšnodokļa atmaksāšanu sasniedz vismaz
tiesisko paļāvību iegūt reālu iespēju baudīt īpašuma tiesības,
līdz ar to veidojot "īpašumu" ECTK Pirmā protokola 1. panta
izpratnē (sk. ECT spriedumu lietā Bulves AD v. Bulgaria,
judgment of 22 January 2009, application No. 3991/03, paras.
54-57).
Satversmes tiesa ir secinājusi, ka arī Satversmes 105. pants
paredz visaptverošu mantiska rakstura tiesību garantiju un
neaprobežojas vienīgi ar īpašuma tiesībām. Ar "tiesībām uz
īpašumu" saprotamas visas mantiska rakstura tiesības, kuras
tiesīgā persona var izlietot par labu sev un ar kurām tā var
rīkoties pēc savas gribas, piemēram, īpašums (Civillikuma 927.
panta izpratnē); ķīlas tiesības; servitūtu tiesības;
autortiesības; tiesības uz izgudrojumiem un preču zīmēm;
tiesības, kas izriet no kapitāla daļām un akcijām (kā arī citiem
vērtspapīriem); saistībtiesiski prasījumi, kas pamatoti ar līgumu
vai deliktu; koncesiju tiesības; tiesības (uz licences pamata)
veikt komercdarbību u. c. (sk. Satversmes tiesas 2010. gada
20. aprīļa lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.
2009-100-03 8.2. punktu).
Nodokļa maksāšanas pienākums vienmēr nozīmē īpašuma tiesību
ierobežojumus (sk. Satversmes tiesas 2007. gada 11. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2006-28-01 19.1. punktu un 2007. gada 8.
jūnija sprieduma lietā Nr. 2007-01-01 19. punktu).
Arī Senāts ir norādījis: "Ja nav objektīvu šaubu par nodokļu
apmēru un pārmaksas pamatotību, tas ir, ja nav bijis audits vai
kriminālprocess vai arī tie ir noslēgušies ar rezultātu, kas
neapstiprina nodokļu apmēru un pārmaksu nepareizību, pārmaksātās
summas ir uzskatāmas par nodokļa maksātāja mantu, kas attiecīgi
ir atdodama nodokļa maksātājam vai ieskaitāma viņa citu nodokļu
parādos, ja tādi ir" (Senāta 2009. gada 18. jūnija sprieduma
lietā Nr. SKA-257/2009 9. punkts).
Apstrīdētā norma ierobežo personas tiesības saņemt pārmaksāto
PVN, ja ir pagājis noteikts laika posms. Satversmes tiesa piekrīt
lietas dalībnieku viedoklim, ka apstrīdētā norma ierobežo
Satversmes 105. pantā noteiktās pamattiesības uz īpašumu.
6. Satversmes tiesas spriedumos ir nostiprināta atziņa,
ka tiesības uz īpašumu demokrātiskā un tiesiskā valstī nav
absolūtas. Īpašuma tiesības var ierobežot, bet ir jāpārbauda, vai
ierobežojums ir attaisnojams, proti, vai: 1) tas ir noteikts ar
likumu; 2) tam ir leģitīms mērķis; 3) tas ir samērīgs (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2002. gada 20. maija sprieduma lietā
Nr. 2002-01-03 secinājumu daļu).
Tādēļ Satversmes tiesa pārbaudīs, vai apstrīdētajā normā
noteiktais ierobežojums atbilst minētajiem kritērijiem.
7. Lietā nav materiālu, kas radītu šaubas par to, ka
apstrīdētā norma pieņemta un izsludināta pienācīgā procesuālā
kārtībā. Tātad apstrīdētais ierobežojums ir noteikts ar
likumu.
8. Ikviena pamattiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt
apstākļiem un argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs, proti,
ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu - leģitīma mērķa -
labad (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada 22.
decembra sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 9. punktu).
Saeima norāda, ka iekļaut apstrīdēto normu likumā "Par
nodokļiem un nodevām" sākotnēji esot ierosinājis VID, kas ar
2003. gada 24. janvāra vēstuli Nr. 15.10.1/1856 arī iesniedzis
Finanšu ministrijai attiecīgu priekšlikumu (sk. lietas
materiālu 1. sēj. 73. lpp.).
Likuma "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" projektu
Saeimai iesniedza Ministru kabinets. Lai gan priekšlikums par
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta papildināšanu ar 10.
punktu likumprojektā bija ietverts, likumprojekta anotācijā tas
nebija atspoguļots. Anotācijā attiecībā uz indivīda tiesību
aizstāvēšanu bija norādīts, ka "likums neierobežo indivīda
tiesības" (sk.
http://www.saeima.lv/saeima8/lasa?dd=LP0174_0).
Tomēr tas vien, ka likumprojekta anotācijā nav norādes uz
pamattiesību ierobežojumu un tā mērķi, vēl nenozīmē, ka
attiecīgajam pamattiesību ierobežojumam leģitīma mērķa nav.
Saeima norāda, ka apstrīdētajā normā paredzētais regulējums
vērsts uz to, lai nodrošinātu objektīvu un vienlīdzīgu
pārmaksātās nodokļu summas pārbaudi attiecībā uz visiem nodokļu
maksātājiem, kā arī uz to, lai saskaņotu termiņus, kuros var
iesniegt pieprasījumu par pārmaksāto nodokļu summu atmaksu, ar
termiņiem, kuros nodokļu administrācija var veikt kontroles
darbības.
Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā PVN jomā Latvijai ir
saistoša Eiropas Kopienu Padomes 1977. gada 17. maija Sestā
direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību
akti par apgrozījuma nodokļiem - Kopēja pievienotās vērtības
nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (turpmāk - Sestā
direktīva). Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu par apstrīdētās
normas atbilstību šai direktīvai Senāts norāda: "izskatot
iesniegumus par pārmaksāta PVN atmaksāšanu, VID ir tiesības veikt
pārbaudi. Tomēr šādos gadījumos VID ir jāievēro likuma par
nodokļiem un nodevām 23. panta 1. punktā paredzētais trīs gadu
termiņš. Ja noilguma termiņš neierobežotu nodokļu maksātāju
tiesības prasīt pārmaksātā PVN atmaksāšanu par tādu pašu termiņu,
kādā VID ir tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa apmēra
precizēšanu kontroles rezultātā, VID būtu pienākums izskatīt
iesniegumus jebkurā gadījumā. Tādā gadījumā valsts tiesisko
regulējumu nodokļu maksātājs varētu izmantot ļaunprātīgi, PVN
pārmaksas atmaksu lūdzot laikā, kad VID pārbaudi vairs nevar
veikt" (ES tiesas 2010. gada 21. janvāra spriedums lietā Nr.
C-472/08 Alstom Power Hydro pret Valsts ieņēmumu
dienestu).
Satversmes tiesa jau ir secinājusi, ka "nodokļu likumu
tiesiskais regulējums kā tāds nebūtu pietiekams, ja nefunkcionētu
iedarbīga pārkāpumu novēršanas sistēma" (Satversmes tiesas
2008. gada 3. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2007-23-01 11.
punkts). Personas pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis
ir nevis nodokļa savlaicīgas iekasēšanas nodrošināšana per
se, bet gan sabiedrības interešu, proti, citu cilvēku tiesību
un sabiedrības labklājības aizsardzība (sk. Satversmes tiesas
2007. gada 11. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2006-28-01 17.
punktu).
ES tiesas praksē ir nostiprināta atziņa, ka Eiropas Savienības
tiesiskā regulējuma piemērošana nav paplašināma tiktāl, lai
iekļautu uzņēmēju ļaunprātīgu rīcību, t.i., darījumus, kas tiek
veikti nevis parastu komercdarījumu ietvaros, bet gan tikai
tādēļ, lai ļaunprātīgi baudītu ES sniegtās priekšrocības. Šis
ļaunprātīgas rīcības aizlieguma princips ir piemērojams arī PVN
jomā, ko regulē Sestā direktīva. Cīņa pret krāpšanu, nodokļu
nemaksāšanu un iespējami ļaunprātīgu rīcību ir mērķis, ko atzīst
un veicina Sestā direktīva (sk. ES tiesas 2006. gada 21.
februāra sprieduma lietā C-255/02 Halifax
69.- 71. punktu). "Sestā direktīva iestājas
pret nodokļa maksātāja tiesībām atskaitīt priekšnodoklī samaksāto
PVN, ja darbības, kas dod šādas tiesības, ir veiktas ļaunprātīgi"
(ES tiesas 2006. gada 21. februāra sprieduma lietā
C-223/03 University of Huddersfield 52.
punkts).
ES tiesa ir arī secinājusi, ka iespēja pieprasīt pārmaksātā
PVN atmaksāšanu bez ierobežojuma laikā būtu pretēja tiesiskās
drošības principam, kas prasa, lai nodokļu maksātāja nodokļu
stāvoklis attiecībā uz tā tiesībām un pienākumiem pret nodokļu
administrāciju nevarētu tikt bezgalīgi apšaubīts (sk. ES
tiesas 2008. gada 8. maija sprieduma apvienotajās lietās
C-95/07 un C-96/07 Ecotrade 44.
punktu un 2010. gada 21. janvāra sprieduma lietā Nr. C-472/08
Alstom Power Hydro pret Valsts ieņēmumu dienestu 16.
punktu).
Tātad apstrīdētā norma, no vienas puses, nodrošina efektīvu
nodokļu administrācijas kontroli pār to, vai tiek atprasītas
tikai tādas summas, kuras patiešām ir nodokļu pārmaksa. No otras
puses, apstrīdētā norma iekļaujas kopējā regulējumā, kas
nodrošina nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas attiecību
tiesisko stabilitāti, kā arī to, ka nodokļu maksātāja nodokļu
stāvoklis attiecībā uz tā tiesībām un pienākumiem pret nodokļu
administrāciju nevar tikt bezgalīgi apšaubīts.
Līdz ar to Satversmes tiesa piekrīt Saeimas viedoklim, ka
apstrīdētajam ierobežojumam ir leģitīms mērķis -
citu personu tiesību un sabiedrības labklājības
aizsardzība.
9. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka, konstatējot
leģitīmo mērķi, nepieciešams izvērtēt pamattiesību ierobežojuma
atbilstību samērīguma principam. Pirmkārt, vai izmantotie
līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai. Otrkārt, vai
mērķi nevar sasniegt ar citiem, indivīda tiesības mazāk
ierobežojošiem līdzekļiem. Treškārt, vai labums, ko gūst
sabiedrība, ir lielāks par indivīdam nodarītajiem zaudējumiem. Ja
tiek konstatēts, ka tiesību norma neatbilst kaut vienam no šiem
kritērijiem, tā neatbilst arī samērīguma principam un ir
prettiesiska (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2002. gada 19.
marta sprieduma lietā Nr. 2001-12-01 secinājumu daļas 3.1.
punktu).
9.1. Apstrīdētajā normā noteiktais ierobežojums
nodrošina nodokļu administrācijai iespēju attiecīgā laika posmā
kontrolēt PVN atmaksas apmēra atbilstību tiesību normām un novērš
nepamatotu atmaksu iespējamību.
Likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai.
9.2. "Izvērtējot to, vai leģitīmo mērķi var sasniegt
arī saudzējošāk, Satversmes tiesa ņem vērā, ka saudzējošāks
līdzeklis ir nevis jebkurš cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar
kuru var sasniegt leģitīmo mērķi tādā pašā kvalitātē"
(Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr.
2004-18-0106 19. punkts).
Lietā nav materiālu, kas norādītu uz alternatīviem līdzekļiem,
ar kuriem leģitīmo mērķi var sasniegt tādā pašā kvalitātē.
9.3. Satversmes tiesa jau iepriekš norādījusi uz citu
valstu konstitucionālo tiesu un ECT secinājumiem par to, ka
valstij ir ievērojama rīcības brīvība nodokļu jomā (sk.
Satversmes tiesas 2008. gada 3. aprīļa sprieduma lietā Nr.
2007-23-01 8. punktu). Tas nozīmē, ka likumdevējam ir
tiesības pēc sava ieskata, ievērojot samērīguma principu, noteikt
nodokļu aprēķināšanas, ieturēšanas un maksāšanas kārtību un
termiņus, kā arī nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas
tiesības, pienākumus un atbildību (sk. Satversmes tiesas 2007.
gada 11. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2006-28-01 19.1.
punktu).
Konkrētajā lietā netiek apstrīdēta PVN maksāšanas un
administrēšanas sistēma kā tāda. Šīs sistēmas ietvaros nodokļa
pārmaksa veidojas arī gadījumos, kad nodokļu maksātājs rīkojas ar
pienācīgu rūpību un centību. Līdzīga sistēma izveidota ne vien
Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Lai izvērtētu apstrīdētajā normā ietvertā ierobežojuma sekas
attiecībā uz personām, kurām izveidojusies PVN pārmaksa, jāņem
vērā Latvijas kā ES dalībvalsts saistības. Līdz ar to apstrīdētā
norma interpretējama kopsakarā ar ES tiesību aktu prasībām,
tostarp Sesto direktīvu.
Sestās direktīvas 18. pants paredz noteikumus, kas regulē
atskaitīšanas tiesību īstenošanu. Šā panta 4. punkts nosaka: "Ja
attiecīgajam taksācijas periodam atļautā atskaitījuma summa
pārsniedz maksājamo nodokli, dalībvalstis var vai nu veikt
atmaksāšanu, vai saskaņā ar noteikumiem, kurus tās pieņem,
pārnest pārpalikumu uz nākamo periodu."
Saskaņā ar ES tiesas judikatūru Sestajā direktīvā paredzētās
atskaitīšanas tiesības "ir neatņemama PVN mehānisma sastāvdaļa un
būtībā tās nevar ierobežot" (sk. ES tiesas 2008. gada 8. maija
sprieduma apvienotajās lietās C-95/07 un C-96/07
Ecotrade 39. punktu).
Noteikumiem, kas regulē pārmaksāto summu atmaksāšanu, jābūt
tādiem, kas dod iespēju nodokļu maksātājam pienācīgi un pilnībā
atgūt summu, ko veido nodokļa pārmaksa. Pieņemtā atmaksas metode
nekādā gadījumā nedrīkst radīt nekādu finansiālu risku nodokļu
maksātājam (sk. ES tiesas 2001. gada 25. oktobra
sprieduma lietā C-78/00 Commission v. Italy 32.-
34.punktu).
No ES tiesas prakses izriet arī tas, ka atskaitīšanas tiesības
ir nekavējoties īstenojamas attiecībā uz visiem nodokļiem, kas
uzliekami saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Būtībā
atskaitīšanas tiesības ir īstenojamas "tajā pašā periodā", kurā
tās radušās. Tomēr nodokļu maksātājam var atļaut veikt
atskaitīšanu arī tad, ja tas nav īstenojis savas tiesības laika
posmā, kurā tās radušās. Taču šādā gadījumā attiecībā uz
atskaitīšanas tiesībām dalībvalstis paredz zināmus nosacījumus un
noteikumus. Dalībvalstis var paredzēt, ka atskaitīšanas tiesības
ir jāīsteno laika posmā, kurā tās radušās, vai arī ilgākā laika
posmā, ievērojot zināmus valsts tiesiskajā regulējumā paredzētus
nosacījumus un kārtību (sk. ES tiesas 2008. gada 8. maija
sprieduma apvienotajās lietās Nr. C-95/07 un
C-96/07 Ecotrade 40.-43. punktu).
Jautājumā par to, ko var uzskatīt par "saprātīgu" termiņu, ES
tiesa ir secinājusi, ka pat divu gadu termiņš pats par sevi nevar
padarīt praktiski neiespējamu vai pārmērīgi grūtu atskaitīšanas
tiesību īstenošanu, jo atbilstoši Sestās direktīvas 18. panta 2.
punktam dalībvalstīm ir atļauts prasīt, lai nodokļu maksātājs
īsteno savas atskaitīšanas tiesības laika posmā, kurā tās radušās
(sk. ES tiesas 2008. gada 8. maija sprieduma apvienotajās
lietās Nr. C-95/07 un C-96/07 48. punktu). Tādu
pašu secinājumu ES tiesa izdarījusi attiecībā uz apstrīdētajā
normā paredzēto triju gadu noilguma termiņu, norādot, ka "šāds
termiņš principā var ļaut katram samērā rūpīgam nodokļu
maksātājam izmantot tiesības, kas izriet no Savienības tiesību
sistēmas" (ES tiesas 2010. gada 21. janvāra sprieduma lietā
Nr. C-472/08 Alstom Power Hydro pret Valsts ieņēmumu dienestu 21.
punkts).
Līdz ar to ES tiesa secinājusi, ka Sestās direktīvas 18. panta
4. punkts "ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tāds
dalībvalsts tiesiskais regulējums, kas paredz trīs gadu noilguma
termiņu, lai iesniegtu prasību atmaksāt pārmaksāto PVN, ko
iekasējusi šīs valsts nodokļu administrācija" (ES tiesas 2010.
gada 21. janvāra sprieduma lietā Nr. C-472/08 Alstom Power Hydro
pret Valsts ieņēmumu dienestu nolēmumu daļa).
Interpretējot Latvijas nodokļu likumu normas atbilstoši Sestās
direktīvas prasībām, Latvijas nodokļu administrācijai ir
pienākums nodrošināt, lai nodokļu maksātājs atskaitīšanas
tiesības var īstenot jau tajā pašā periodā, kurā PVN pārmaksa
izveidojusies. Tā kā ātrāka pārmaksāto summu atprasīšana ir arī
paša nodokļu maksātāja interesēs, noteikums atprasīt samaksāto
PVN priekšnodokli triju gadu laikā nav uzskatāms par pārmērīgu
apgrūtinājumu.
Ja valsts ir izveidojusi ES tiesībām atbilstošu tiesību
sistēmu, kurā triju gadu noilguma termiņš neliedz nodokļu
maksātājam skaidrā un pieejamā kārtībā atprasīt samaksāto PVN
priekšnodokli, tad šis termiņš nerada personai nesamērīgas
grūtības sava īpašuma atgūšanai un nav uzskatāms par tiesību uz
īpašumu nesamērīgu ierobežojumu.
Pēc tam kad apstrīdētā norma ir stājusies spēkā, katrs nodokļu
maksātājs rēķinās ar to, ka viņam visi savi pieprasījumi
attiecībā uz pārmaksātā PVN atmaksu ir jānoformē triju gadu
laikā, un atbilstoši plāno savu darbu.
Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12. panta
vienpadsmitā daļa (2008. gada 31. janvāra likuma redakcijā)
paredz, ka VID "pārmaksāto nodokļa summu apliekamai personai
atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus
apliecinošu dokumentu saņemšanas".
Labums, ko sabiedrība gūst no apstrīdētās normas mērķu
sasniegšanas, ir lielāks nekā ierobežojums, ko apstrīdētā norma
nosaka tiem nodokļu maksātājiem, kuriem PVN pārmaksas radušās pēc
šīs normas spēkā stāšanās.
Tātad apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz nodokļu
pārmaksām, kas veidojās pēc šīs normas spēkā stāšanās -
2003. gada 1. jūlija, atbilst samērīguma principam un līdz ar to
arī Satversmes 105. pantam.
9.4. Taču Pieteikuma iesniedzēja apstrīd nevis triju
gadu termiņu kā tādu, bet gan to, ka apstrīdētā norma bez
speciāliem pārejas noteikumiem tika attiecināta uz PVN pārmaksām,
kas veidojušās pirms šīs normas stāšanās spēkā. No pieteikuma
izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja paļāvusies uz apstrīdētās
normas pieņemšanas laikā pastāvējušo likuma "Par pievienotās
vērtības nodokli" 12. panta vienpadsmitās daļas interpretāciju,
saskaņā ar kuru tiesības atprasīt priekšnodokli personai bijušas
neierobežotā laika posmā pēc priekšnodokļa samaksas, taču ne
agrāk kā pēc tam, kad veikts ar PVN apliekams darījums.
Pieteikuma iesniedzēja rēķinājās ar to, ka varēs atprasīt
samaksāto priekšnodokli tikai pēc tam, kad būs veikusi ar PVN
apliekamu darījumu, un plānoja savu saimniecisko darbību tā, ka
periods starp priekšnodokļa samaksu un ar PVN apliekamo darījumu
(preces realizāciju) var pārsniegt trīs gadus. Apstrīdētā norma
savukārt padarījusi jau samaksātā priekšnodokļa atmaksu pēc šāda
termiņa par neiespējamu vispār. No vienas puses, VID praksē
pieņemtā minētās normas interpretācija nedeva Pieteikuma
iesniedzējai reālu iespēju atprasīt pārmaksāto priekšnodokli
triju gadu termiņā pēc tā samaksāšanas, ja ar PVN apliekamais
darījums nenotika šajā termiņā. No otras puses, apstrīdētā norma
liedza Pieteikuma iesniedzējai atprasīt samaksāto priekšnodokli
pēc tam, kad tā veica ar PVN apliekamo darījumu.
Šajā aspektā apstrīdētajā normā noteiktā ierobežojuma
samērīgums izvērtējams galvenokārt kopsakarā ar tiesiskās
paļāvības principu. Satversmes tiesa jau iepriekš secinājusi, ka
no Satversmes 1. panta izrietošo principu uzdevums ir nodrošināt
to, ka tiesību normas tiek piemērotas pareizi un to piemērošana,
kā arī piemērošanas rezultāts pilnībā atbilst tiesiskas valsts
prasībām. Ne Satversmes 1. pants, ne arī 105. pants neliedz
likumdevējam izdarīt pastāvošajā tiesiskajā regulējumā tādus
grozījumus, kuri atbilst Satversmei. Tomēr demokrātiskā un
tiesiskā valstī tiesiskās paļāvības princips prasa, lai, izdarot
šādus grozījumus, tiktu paredzēta saudzējoša pāreja uz jauno
regulējumu. Vērtējot, vai tiesiskās paļāvības princips ir
pārkāpts, jānoskaidro: 1) vai Pieteikuma iesniedzējai bija
tiesības paļauties uz to, ka tiesiskais regulējums netiks
mainīts; 2) vai šāda paļaušanās bija saprātīga un pamatota; 3)
vai likumdevējs, atkāpjoties no iepriekšējā tiesiskā regulējuma,
bija paredzējis saudzējošu pāreju uz jauno regulējumu (sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra sprieduma lietā Nr.
2005-12-0103 24. punktu).
9.4.1. Jāņem vērā, ka likumdevējs, pieņemot apstrīdēto
normu, neizdarīja grozījumus likuma "Par nodokļiem un nodevām"
16. panta 7. punktā, kas paredzēja nodokļu maksātāja tiesības
"saņemt pārmaksāto nodokļu summas saskaņā ar konkrēto nodokļu
likumiem". Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12. panta
vienpadsmitā daļa tajā pašā laikā noteica, ka VID apliekamajai
personai atmaksā "nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto
nodokli un atskaitāmo priekšnodokli)".
No administratīvo tiesu prakses izriet, ka VID šo normu
interpretējis tā, ka nodokļa pārmaksa ir starpība starp
aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli un, ja attiecīgajā
periodā PVN deklarācijā nav norādīts (aprēķināts) nodoklis, tad
nodokļu maksātājam nodokļa pārmaksa neizveidojas pat tādā
gadījumā, ja deklarācijā norādīts par apliekamiem darījumiem
atskaitāmais priekšnodoklis (sk., piemēram, Senāta 2009. gada
30. jūnija sprieduma lietā Nr. SKA-62/2009 4.2. punktu;
Administratīvās rajona tiesas 2009. gada 22. decembra spriedumu
lietā Nr. 42472208 un 2010. gada 22. aprīļa spriedumu lietā Nr.
A42562408). Šādu VID praksi par kļūdainu ir atzinusi gan
Administratīvā apgabaltiesa, gan arī Senāts. Pieteicēja vienā no
minētajām lietām laikā no 2002. gada jūnija līdz 2005. gada
jūnijam bija sastādījusi vairākas PVN deklarācijas, kurās
norādīja priekšnodokli. Nevienā no minētajām deklarācijām nebija
deklarēts PVN, tāpēc VID lūgumu atmaksāt priekšnodokli noraidīja.
Arī Administratīvā rajona tiesa pieteikumu par PVN pārmaksas
atmaksāšanu noraidīja (sk. Senāta 2009. gada 30. jūnija
spriedumu lietā Nr. SKA-62/2009).
Atbilstoši Administratīvās apgabaltiesas viedoklim fakts, ka
aprēķinātais nodoklis ir 0,00 lati (jeb PVN samaksas pamats nav
iestājies), pats par sevi nenozīmē, ka apliekamā persona nav
radījusi jaunu ar PVN apliekamu preci vai pakalpojumu. Pretējā
gadījumā nodokļa pārmaksu nevarētu atprasīt neviens celtniecības
uzņēmums, kurš veic būvdarbus ilgāk par trim gadiem, jo pārmaksas
atmaksāšanu var pieprasīt tikai par pēdējo triju gadu periodu.
Arī tādu produktu ražotāji, kuru izgatavošanas periods ir ilgāks
par trim gadiem, nevarētu pretendēt uz pārmaksas atgūšanu. Tāpēc
galvenais ir tas, ka persona rada jaunu ar PVN apliekamu preci
vai pakalpojumu. Likumdevējs nepieprasa, lai nodokļa atmaksas
pieprasījuma laikā jaunradītā prece jau būtu realizēta (sk.
Administratīvās apgabaltiesas 2008. gada 3. jūlija spriedumu
lietā Nr. A42471305). Pēc Senāta ieskata, apgabaltiesa
pareizi interpretējusi likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
12. panta vienpadsmitajā daļā norādītās tiesības uz pārmaksas
atmaksu (sk. Senāta 2009. gada 30. jūnija spriedumu lietā Nr.
SKA-62/2009).
Tātad tāda likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12. panta
vienpadsmitās daļas interpretācija, kas ļauj atprasīt PVN
pārmaksu arī tad, ja ar PVN apliekams darījums vēl nav veikts,
tiesu praksē nostiprināta tikai 2008.-2009. gadā. Šajā
interpretācijā tiesas balstījušās uz Latvijas kā ES dalībvalsts
saistībām, kā arī uz minētās normas kopsakaru ar apstrīdēto
normu. Saeima nav argumentējusi to, ka pirms apstrīdētās normas
pieņemšanas likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12. panta
vienpadsmitā daļa interpretēta tāpat.
Minētā norma izskatāmajā lietā netiek apstrīdēta, tāpēc
Satversmes tiesas uzdevums nav vērtēt šīs normas interpretāciju.
Nav noliedzams tas, ka Pieteikuma iesniedzējai bija iespēja
nekavējoties pieprasīt priekšnodokļa atmaksu un VID atteikumu
pārsūdzēt tobrīd spēkā bijušajā administratīvo aktu pārsūdzēšanas
kārtībā. Tomēr nevar piekrist Saeimas viedoklim, ka pieprasījuma
par pārmaksātā PVN atmaksāšanu iesniegšana šādā situācijā
"neprasīja no komersanta veikt kādas īpaši sarežģītas un
netipiskas darbības" (lietas materiālu 1. sēj. 78.
lpp.).
Tiesiskās paļāvības princips paredz arī to, ka demokrātiskā
tiesiskā valstī persona var paļauties uz valsts pārvaldes iestāžu
rīcības tiesiskumu, tostarp arī uz to, ka nodokļu administrācija
pareizi interpretē likumus. Saeimas pienākums ir rūpēties par to,
lai tiesību normas tiktu formulētas tik nepārprotami, ka tās
varētu interpretēt pareizi. Pieteikuma iesniedzējai apstrīdētās
normas pieņemšanas laikā bija tiesības paļauties uz to, ka tā
varēs atprasīt PVN priekšnodokli pēc tam, kad būs veikts ar PVN
apliekams darījums.
Līdz ar to Saeimai, ja tā vēlējās spēkā esošo regulējumu
mainīt, bija jānosaka atbilstošs pārejas periods.
9.4.2. Gan lietas dalībnieki, gan arī Senāts, vērtējot
kritērijus, kas nosakāmi attiecīgajam pārejas periodam, atsaucas
uz ES tiesas spriedumu lietā Nr. C-62/00, kurā tika izskatīti
jautājumi, kas saistīti ar PVN atmaksas perioda saīsināšanu
(sk. ES tiesas spriedumu lietā Marks and Spenser plc and
Commissioner of Customs and Excise, judgment of 11 July 2002, No.
C-62/00).
Apstrīdētā norma ir pieņemta laikā, kad Latvija vēl nebija ES
dalībvalsts, tomēr Satversmes tiesa arī tad, interpretējot
Satversmē noteiktās pamattiesības atbilstoši kopējām Eiropas
konstitucionāli tiesiskajām vērtībām, ir atsaukusies uz Eiropas
Savienības dokumentiem, Latvijai kā topošajai dalībvalstij
saistošajām Eiropas Savienības prasībām, kā arī ES tiesas
judikatūru (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2003. gada 20.
maija sprieduma lietā Nr. 2002-21-01 secinājumu daļas 1. punktu
un 2003. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr. 2003-12-01 10.
punktu).
Atsaucoties uz ES tiesas judikatūru (sk. ES tiesas
spriedumu lietā Marks and Spenser plc and Commissioner of Customs
and Excise, judgment of 11 July 2002, No. C-62/00), Senāts
pamatoti norāda, ka tiesiskajam regulējumam, ar kuru tiek
saīsināts nodokļu atmaksas periods, ne tikai jābūt attaisnotam ar
leģitīmu mērķi, bet arī jāietver atbilstošs pārejas posms, lai
personas varētu iesniegt pieprasījumus nodokļu pārmaksas
atmaksāšanai, kurus tās būtu varējušas iesniegt atbilstoši
iepriekš spēkā bijušajam normatīvajam regulējumam. Šis laika
posms nedrīkst būt pārāk īss, pretējā gadījumā tas ar
atpakaļvērstu spēku ietekmētu personas tiesības saņemt nodokļu
pārmaksas atmaksu.
No likumprojekta apspriešanas materiāliem neizriet, ka
Ministru kabinetam vai Saeimai būtu bijuši kādi apsvērumi par
pārejas perioda noteikšanu apstrīdētajai normai (sk.
http://www.saeima.lv/saeima8/lasa?dd=LP0174_0).
Pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, laika posms starp 2003.
gada 28. februāri, kad Saeima pieņēma likumu "Grozījumi likumā
"Par nodokļiem un nodevām"", un šā likuma spēkā stāšanās dienu -
2003. gada 1. jūliju tika noteikts tādēļ, lai būtu iespējams
tehniski ieviest šajā likumā paredzētos grozījumus. Tas neesot
uzskatāms par pārejas periodu tiesiskās paļāvības principa
izpratnē.
Saeima un Senāts norāda, ka likums "Grozījumi likumā "Par
nodokļiem un nodevām"" nestājās spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā
izsludināšanas, kā tas parasti notiek, bet gan vairāk kā trīs
mēnešus vēlāk. Apstrīdētās normas spēkā stāšanās periodu, pēc
Saeimas un Senāta domām, var uzskatīt par pārejas periodu no vecā
regulējuma uz regulējumu, kas vairāk ierobežo nodokļu maksātāja
tiesības.
Satversmes tiesa jau iepriekš norādījusi, ka Saeimai ir
rīcības brīvība izvēlēties, kurā no vairākiem likumiem tā iekļauj
attiecīgu regulējumu (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 16.
aprīļa lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.
2007-21-01 17. punktu). Arī jautājumos, kas saistīti ar
likumdošanas tehniku viena likuma ietvaros, Saeima bauda lielu
rīcības brīvību.
Prasības attiecībā uz likuma spēkā stāšanās brīža noteikšanu
un mijiedarbību ar jau pastāvošo regulējumu nosaka Saeimas
kārtības ruļļa 111. pants. Tas paredz:
"(1) Ja nepieciešams, pārejas noteikumu veidā nosakāma likuma
piemērošanas kārtība, kā arī dodami valdībai un pašvaldībām
likuma darbības nodrošināšanai nepieciešamie uzdevumi.
(2) Ja, pieņemot likumprojektu, rodas pretrunas ar spēkā
esošajiem likumiem, Saeimai jānosaka, ka jaunais likums vai tā
atsevišķas daļas stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem spēkā
esošajos likumos."
Tātad Saeimas kārtības rullī nav ietverta prasība tikai un
vienīgi likuma pārejas noteikumu veidā regulēt jautājumus, kas
saistīti ar likuma piemērošanas kārtību un iekļaušanos jau
esošajā regulējumā.
Tomēr jāņem vērā, ka pārejas noteikums, kas expressis
verbis paredz, kā likums piemērojams jau iepriekš
pastāvējušām tiesiskajām attiecībām, vērš attiecīgo personu
uzmanību uz to tiesību izmaiņām, ļauj personām savlaicīgi
apzināties savu tiesisko statusu un novērš pārpratumus.
Pieteikuma iesniedzēja atsaucas uz Apvienotās Karalistes Lordu
palātas praksi [sk. Apvienotās Karalistes Lordu palātas
Apelācijas komitejas spriedumu lietā Fleming (t/a Bosycraft) v.
Her Majesty's Revenue and Customs]. No minētās prakses
izrietētu, ka likumdevējam šajos apstākļos būtu vajadzējis vismaz
speciāli paziņot par normas saturu.
Jautājums par to, cik lielas pūles un cik daudz laika nodokļu
maksātājam jāpatērē, lai tas varētu apzināties savas no jaunā
regulējuma izrietošās tiesības, ir viens no aspektiem, kas jāņem
vērā, izvērtējot, vai pārejai uz jauno regulējumu noteiktais
periods atbilst tiesiskās paļāvības principam un samērīgi
ierobežo personas tiesības uz īpašumu.
Francijas Konstitucionālā padome ir norādījusi, ka pretrunā ar
konstitucionālajām normām nodokļu jomā ir arī tik sarežģīts
nodokļu likums, ka vidusmēra cilvēks to nespēj saprast (sk.
Francijas Republikas Konstitucionālās padomes 2005. gada 29.
decembra nolēmuma lietā Nr. 2005-530 kopsavilkumu,
http://www.codices.coe.int).
Likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un
Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas,
spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 9. pants paredz:
"Normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā
īpaši paredzētus gadījumus." Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka,
ņemot vērā šo normu, tā bija tiesīga paļauties uz to, ka reiz
noteiktais regulējums par iespēju prasīt pārmaksātā nodokļa
atmaksu neierobežotā laika posmā netiks mainīts un ka minētā
norma būs piemērojama konkrētajā gadījumā.
Nav noliedzams, ka demokrātiskā tiesiskā valstī gadījumi, kad
likumam tiek noteikts atpakaļejošs spēks, uzskatāmi par izņēmumu.
Regulējumam nodokļu jomā tiek noteiktas īpašas prasības, uz ko
citastarp norāda šim jautājumam piešķirtā atsevišķā
klasifikācijas pozīcija Eiropas Padomes Venēcijas komisijas
Konstitucionālās tiesvedības dokumentācijas centra
Konstitucionālās jurisdikcijas datubāzē (sk. http://www.codices.coe.int). Tomēr tas nenozīmē,
ka nodokļu jomā atsevišķos gadījumos nebūtu iespējams likumam
piešķirt atpakaļvērstu spēku.
Piemēram, Spānijas Konstitucionālais tribunāls ir secinājis,
ka Konstitūcija neliedz fiskālus pasākumus ar atpakaļvērstu
spēku. Tomēr tas nenozīmē, ka šādi pasākumi ir pieļaujami visos
gadījumos, jo jāņem vērā citi konstitucionālie principi, kas
sargā personu tiesisko paļāvību no iepriekš neparedzamām tiesību
normu izmaiņām (sk. Spānijas Republikas Konstitucionālā
tribunāla 2009. gada 18. maija sprieduma lietā Nr.116/2009
kopsavilkumu, http://www.codices.coe.int).
Arī ES tiesa savā lēmumā attiecībā uz valsts tiesību aktu
grozīšanu ar atpakaļejošu spēku un tiesiskās paļāvības principa
ievērošanu noteica, ka tiesiskās paļāvības princips neiestājas
pret to, ka dalībvalsts izņēmuma kārtā un nolūkā novērst tādu
finanšu kombināciju plašu praktizēšanu, kuras tiek veiktas, lai
izvairītos no PVN sloga, un pret kurām paredzēts cīnīties ar
likumu par grozījumiem, piešķir šim likumam atpakaļejošu spēku,
ja vien uzņēmēji, kas veic likumā minētās saimnieciskās darbības,
ir brīdināti par šā likuma pieņemšanu un atpakaļejošo spēku tādā
veidā, lai tie varētu izprast paredzēto tiesību aktu grozījumu
ietekmi uz to veiktajām darbībām (sk. ES tiesas 2005. gada 26.
aprīļa sprieduma lietā Nr.C-376/02 Stichting "Goed Wonen" 45.
punktu).
Izskatāmajā lietā problēma pēc būtības radusies galvenokārt
tādēļ, ka Pieteikuma iesniedzēja nav varējusi savlaicīgi saprast,
ka apstrīdētā norma attiecas uz tādām PVN pārmaksām, kas radušās
pirms apstrīdētās normas spēkā stāšanās, un ka tā var pieprasīt
pārmaksātā priekšnodokļa atmaksu arī pirms tam, kad veikusi ar
PVN apliekamu darījumu.
Pieteikuma iesniedzējas administratīvajā lietā Administratīvā
apgabaltiesa ir secinājusi, ka apstrīdētā norma "regulē tiesiskās
attiecības, kas izveidojās brīdī, kad nodokļu maksātājs
pieprasīja nodokļu pārmaksu. Attiecībā uz publiskās tiesības
regulējošām normām darbojas princips, ka tās piemērojamas no to
stāšanās spēkā". Augstākā tiesa pret šo viedokli neiebilda.
Satversmes tiesas kompetencē nav pārvērtēt, kura norma
piemērojama konkrētajā lietā.
Savukārt Administratīvā rajona tiesa pirms tam Pieteikuma
iesniedzējas administratīvajā lietā bija izdarījusi pretēju
secinājumu, proti, ka apstrīdētajai normai nav atpakaļejoša spēka
un piemērojams likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts
prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas,
publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību".
Līdz ar to nevar secināt, ka likumdevējs apstrīdētajā normā
noteicis tik skaidru pārejas perioda regulējumu, ka nodokļu
maksātājs šajā periodā varēja izprast savas tiesības un tās
realizēt.
Senāts un Saeima pārejas periodu vērtē ideāltipiskā situācijā,
ņemot vērā tikai to, vai noteiktais laiks bija pietiekams
attiecīgu dokumentu iesniegšanai VID. Tā Senāts norāda, ka
atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un no tā izrietošajiem
Ministru kabineta noteikumiem nodokļu maksātājam ir pienākums
regulāri kārtot grāmatvedību, - tas nozīmē, ka nodokļu maksātājam
jābūt zināmiem datiem par paša pārmaksātajiem nodokļiem. Pēc
Senāta ieskata, apstrīdētās normas spēkā stāšanās periods bija
pietiekams, lai nodokļu maksātājs varētu iesniegt pieprasījumu
par līdz tam nepieprasīto nodokļu atmaksu. Saeima uzskata, ka
tad, ja nodokļu maksātājs būtu rīkojies kā krietns un rūpīgs
saimnieks, nemaz nevajadzētu rasties tādai situācijai, ka
pārmaksātās summas ilgstoši netiek pieprasītas.
Saeimai, pieņemot apstrīdēto normu, bija jārēķinās ar reālo
situāciju. Laikam, kas tika noteikts kā pārejas periods,
vajadzēja būt pietiekamam, lai persona varētu ne tikai tehniski
sagatavot attiecīgu dokumentu, bet arī izstrādāt savu tiesību
juridisko pamatojumu.
Tā kā pārejas periods attiecībā uz apstrīdēto normu netika
nepārprotami noteikts likuma pārejas noteikumos, bet VID piekopa
tādu praksi, ka samaksāto PVN priekšnodokli nevar atprasīt, kamēr
nav veikts ar PVN apliekams darījums, prasība, ka ikvienam
nodokļu maksātājam apstrīdētās normas spēkā stāšanās periodā ir
jāparedz apstrīdētās normas sekas, kā arī jāsagatavo attiecīgi
dokumenti, nav uzskatāma par saudzējošu pāreju no vecā regulējuma
uz jauno.
Konkrētajā situācijā apstrīdētā norma varēja radīt negatīvas
sekas tiem nodokļu maksātājiem, kuri savas saimnieciskās darbības
specifikas dēļ tajā periodā, kurā tika maksāts priekšnodoklis,
neveica ar PVN apliekamus darījumus un kuri, ņemot vērā VID
praksi un paļaujoties uz to, ka šī prakse atbilst likumam,
uzskatīja, ka tiesības atprasīt priekšnodokli rodas tikai pēc
tam, kad veikts ar PVN apliekams darījums. Ja persona apstrīdēto
normu saprata tā, ka šai normai nav atpakaļejoša spēka un tā
neliedz atprasīt iepriekš samaksāto priekšnodokli, tiklīdz
nodokļu maksātājs būs veicis ar PVN apliekamu darījumu, varēja
rasties tāda situācija, ka uz apstrīdētās normas pamata
godprātīgam nodokļu maksātājam tiek atteikta priekšnodokļa
atmaksa. Šādā gadījumā nodokļu maksātājam varēja rasties
nelabvēlīgas sekas, kas izpaudās ievērojamu priekšnodokļa summu
neatmaksāšanā.
Labums, ko sabiedrība gūst no apstrīdētās normas mērķu
sasniegšanas ilgtermiņā, nav lielāks par ierobežojumu, ko
apstrīdētā norma nosaka atsevišķiem nodokļu maksātājiem, kuriem
PVN pārmaksas bija radušās pirms apstrīdētās normas spēkā
stāšanās, bet kuri saskaņā ar toreizējo VID praksi uzskatīja, ka
reāli nevar tās atprasīt. Saeimai, nosakot jaunu regulējumu, bija
vai nu pārejas noteikumos skaidri jāparedz, kā tas piemērojams
jau pastāvošām tiesiskajām attiecībām, kas radušās sakarā ar
iepriekš samaksāto priekšnodokli, vai arī jānosaka tik ilgs
pārejas periods, lai nodokļu maksātāji savas tiesības varētu
izsecināt no tiesību zinātnes atziņām un tiesu prakses. Pretrunā
ar tiesiskās paļāvības principu būtu tāda situācija, ka sakarā ar
nepareizu, bet VID praksē nostiprinātu likuma normas, konkrētajā
gadījumā - likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12. panta
vienpadsmitās daļas interpretāciju, negatīvas sekas rastos
godprātīgam nodokļu maksātājam.
Līdz ar to apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz nodokļu
pārmaksām, kas veidojās pirms šīs normas stāšanās spēkā, proti,
2003. gada 1. jūlija, neatbilst tiesiskās paļāvības principam un
samērīguma principam, un līdz ar to arī Satversmes 1. un 105.
pantam.
10. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo
daļu tiesību norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par
neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai, uzskatāma
par spēkā neesošu no Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas
dienas, ja Satversmes tiesa nav lēmusi citādi.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 31. panta 11. punktu
gadījumā, kad Satversmes tiesa kādu tiesību normu atzīst par
neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai, tai
jānosaka brīdis, ar kuru attiecīgā norma zaudē spēku. Šajā lietā
Pieteikuma iesniedzēja lūgusi apstrīdēto normu atzīt par spēkā
neesošu no tās pieņemšanas dienas.
Nosakot konkrētu brīdi, ar kuru apstrīdētā norma zaudē spēku,
Satversmes tiesa, balstoties uz savu līdzšinējo praksi, izvērtēs,
vai apstrīdētās normas atzīšana par spēku zaudējušu ar
atpakaļejošu datumu ir nepieciešama Pieteikuma iesniedzējas
pamattiesību aizsardzībai un vai pastāv kādi apsvērumi,
atbilstoši kuriem apstrīdētā norma būtu jāatzīst par spēkā
neesošu ar atpakaļejošu datumu tikai attiecībā uz Pieteikuma
iesniedzēju (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 21. decembra
sprieduma lietā Nr. 2009-43-01 34. punktu).
Apstrīdētās normas atzīšana par spēku zaudējušu attiecībā uz
Pieteikuma iesniedzēju ir vienīgā iespēja aizsargāt tās
pamattiesības.
Tomēr jāņem vērā, ka kopš apstrīdētās normas spēkā stāšanās ir
pagājis laiks, kas divreiz pārsniedz apstrīdētajā normā nodokļu
pārmaksu atmaksāšanai noteikto periodu. Neaizskarot citu personu
tiesības, vairs nav iespējams atjaunot iespēju iesniegt
pieteikumu par nodokļu pārmaksu atmaksāšanu ikvienai personai,
kurai bija izveidojusies nodokļu pārmaksa pirms apstrīdētās
normas spēkā stāšanās, bet kura nav aizstāvējusi savas tiesības
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Satversmes tiesas praksē jau iepriekš ir secināts, ka,
atzīstot kādu normu kopumā par atbilstošu Satversmei, bet
vienlaikus konstatējot, ka atsevišķi tās aspekti attiecībā uz
konkrētām personām Satversmei neatbilst, Satversmes tiesa var
atzīt šo normu par spēkā neesošu tikai attiecībā uz
konstitucionālās sūdzības iesniedzēju (sk. Satversmes tiesas
2006. gada 16. jūnija sprieduma lietā Nr. 2005-13-0106
nolēmumu daļu).
Nolēmumu
daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30. - 32. pantu,
Satversmes tiesa
n o s p r i e d
a:
1. Atzīt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta 10.
punktu, ciktāl tas attiecas uz nodokļu pārmaksām, kas veidojās
pēc šīs normas spēkā stāšanās dienas - 2003. gada 1.
jūlija, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1.
un 105. pantam.
2. Atzīt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta 10.
punktu, ciktāl tas attiecas uz konstitucionālās sūdzības
iesniedzējas - sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Industriālais termināls" - nodokļu pārmaksām, kas
izveidojušās pirms šīs normas spēkā stāšanās, par
neatbilstošu Satversmes 1. un 105. pantam un spēkā neesošu no
pieņemšanas brīža.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētājs
G.Kūtris
- (2)) Ja, pieņemot likumprojektu, rodas pretrunas ar spēkā
accountingasbookkeepingdeadlinedeclarationfilingfinegovernmentinput-vatinvoicejoint-stocklegislationllcmkpenaltypvnsaeimasiatax-authorityvatvid
References
- Par nodokļiem un nodevām, 16. Article
- Par nodokļiem un nodevām, 23. Article
- Zaudējis spēku - Par pievienotās vērtības nodokli, 12. Article
- Zaudējis spēku - Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību, 9. Article
- Latvijas Republikas Satversme, 1. Article
- Latvijas Republikas Satversme, 105. Article
- Latvijas Republikas Satversme, 85. Article
- Satversmes tiesas likums, 16. Article
- Satversmes tiesas likums, 17. Article
- Satversmes tiesas likums, 19. Article
- Satversmes tiesas likums, 28. Article
- Satversmes tiesas likums, 30. Article
- Satversmes tiesas likums, 31. Article
- Satversmes tiesas likums, 32. Article
- Civillikums, 927. Article
- Par nodokļiem un nodevām
- Zaudējis spēku - Par pievienotās vērtības nodokli
- Zaudējis spēku - Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību
- Latvijas Republikas Satversme
- Satversmes tiesas likums
- Civillikums